Рябченко Леонид Вадимович
Дело 2-182/2025 (2-5265/2024;) ~ М-4695/2024
В отношении Рябченко Л.В. рассматривалось судебное дело № 2-182/2025 (2-5265/2024;) ~ М-4695/2024, которое относится к категории "Иски, связанные с возмещением ущерба" в рамках гражданского и административного судопроизводства. Дело рассматривалось в первой инстанции, где после рассмотрения было решено отклонить иск. Рассмотрение проходило в Центральном районном суде г. Омска в Омской области РФ судьей Эннсом Т.Н. в первой инстанции.
Разбирательство велось в категории "Иски, связанные с возмещением ущерба", и его итог может иметь значение для тех, кто интересуется юридической историей Рябченко Л.В. Судебный процесс проходил с участием истца, а окончательное решение было вынесено 23 января 2025 года.
Подобные судебные дела могут свидетельствовать о финансовых спорах, гражданско-правовых претензиях или иных юридических аспектах, которые могут быть важны для работодателей, деловых партнеров или контрагентов. Если вам необходимо больше информации о данном разбирательстве или других судебных процессах, связанных с Рябченко Л.В., вы можете найти подробности на Trustperson.
О взыскании страхового возмещения (выплат) (страхование имущества) →
по договору ОСАГО
- Вид лица, участвующего в деле:
- Истец
- Вид лица, участвующего в деле:
- Ответчик
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
Дело № (2-5265/2024)
УИД 55RS0№-53
РЕШЕНИЕ
ИФИО1
23 января 2025 года <адрес>
Центральный районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Эннс Т.Н. при помощнике судьи ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к САО «ВСК» о расторжении соглашения, возмещении ущерба причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО2 обратился в суд с названным иском, указав, что ДД.ММ.ГГГГ в районе <адрес> произошло ДТП с участием двух транспортных средств - Тойота Авенсис, г/н №, под управлением ФИО2 и автомобиля Вольво, г/н №, под управлением ФИО8 Виновным в ДТП был признан ФИО8 В результате ДТП его автомобилю причинены многочисленные технические повреждения. Гражданская ответственность владельца автомобиля Вольво, г/н №, застрахована в АО «СОГАЗ», его гражданская ответственность - в САО «ВСК». ДД.ММ.ГГГГ истец обратился к ответчику с заявлением о страховом случае, при этом, в заявлении указал способ возмещений ущерба в виде выплаты на счет. ДД.ММ.ГГГГ САО «ВСК» произведен осмотр поврежденного транспортного средства и составлен акт. ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику заявление о возмещении ущерба путем производства ремонта транспортного средства на СТО. ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключено соглашение об урегулировании страхового случая без проведения технической экспертизы. ДД.ММ.ГГГГ ответчик выплатил страховое возмещение в размере 206130 рублей.
Однако, при калькуляции суммы ремонта истцу пояснили, что ремонт поврежденного транспортного средства превышает 250000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ истец обратился в ООО «Ново-Омск», где про...
Показать ещё...изведен осмотр транспортного средства и, согласно заключению специалиста № стоимость восстановительного ремонта составляет 556000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ истец обратился к ответчику с претензией о доплате страхового возмещения по договору ОСАГО в размере 349870 рублей и расходов на проведение технической экспертизы в размере 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ответчик письмом № уведомил истца об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований, изложенных в претензии. ДД.ММ.ГГГГ истец обратился с обращением в службу финансового уполномоченного. ДД.ММ.ГГГГ службой финансового уполномоченного было вынесено решение № № об отказе в удовлетворении требований.
Истец не согласен как с отказом ответчика, так и с решением СФУ по следующим основаниям. ФИО2 заблуждался относительно подписания спорного соглашения, это усматривается также и из того факта, что истец неоднократно переписывал заявления о возмещении ущерба. Необходимо обратить внимание, что соглашение, подписанное между истцом и ответчиком, является недействительным, поскольку в графе «заявитель» прописана фамилия ФИО5
При заключении оспариваемого соглашения об урегулировании страхового случая, истец исходил из отсутствия скрытых повреждений в транспортном средстве, способных привести к значительному увеличению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства и, как следствие, повлиять на размер подлежащего выплате страхового возмещения.
На основании ст.15 ГК РФ, ст. 1064 ГК РФ, ст. 931 ГК РФ, ст. 1, ст. 6, ст.12, ст. 3 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ст. 166 ГК РФ, ст. 178 ГК РФ,
Просит взыскать с САО «ВСК» в пользу ФИО2 сумму страхового возмещения, определенную на основании заключения специалиста № в размере 349870 рублей.
Истец ФИО2, надлежащим образом уведомленный о месте и времени судебного заседания, участия в судебном заседании не принимал.
Представитель истца ФИО6, действующий на основании доверенности в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ участия не принимал, в письменном заявлении просил рассмотреть дело в его отсутствие. Ранее участвуя в судебном заседании (л.д.118) просил расторгнуть соглашение, так как в нем указана не его фамилия и он был введен в заблуждение страховщиком при подписании соглашения. По фактическим обстоятельствам дела дополнил, что ФИО2 при обращении предоставил реквизиты и просил выплату, потом написал заявление на ремонт. Ему позвонили и сообщили о том, что его направляют в СТО ИП Соколова, он поехал туда, ему сообщили, что да, готовы после новогодних праздников принять его автомобиль для ремонта. Потом ему позвонили из офиса страховщика и предложили приехать для подписания документов, он поехал и подписал соглашение. ДД.ММ.ГГГГ получил выплату. Потом обратился к эксперту ДД.ММ.ГГГГ и выяснил, что стоимость ремонта выше той суммы, которую ему оплатил страховщик. Почему длительное время не обращался в страховую компанию, объяснить не может. Позже обратился в суд с иском к ООО «Омская областная газовая компания», так как виновник – работник данной организации. При рассмотрении дела судом решил обратиться с иском к страховой компании, поэтому иск оставили без рассмотрения. В настоящее время истец полностью отремонтировал свой автомобиль, по документам затраты составили 387000 рублей, исковые требования изменять не будут, просит взыскать по представленному заключению эксперта ООО «Ново-Омск» по рыночной стоимости восстановительного ремонта 349870 рублей.
Представитель ответчика САО «ВСК» ФИО7 в судебном заседании возражала против удовлетворения иска по доводам представленных письменных возражений (л.д.31-32). Дополнила, что первоначально истец просил выплату, потом написал заявление на ремонт. В его присутствии автомобиль был осмотрен, с актом истец ознакомился, знал объем повреждений, мог оценить стоимость восстановительного ремонта до подписания соглашения. ИП Соколова готова была отремонтировать транспортное средство истца. Истец знал об этом, приезжал в СТО ИП Соколовой, где ему подтвердили, что готовы отремонтировать его транспортное средство. Далее, с истцом было заключено соглашение ДД.ММ.ГГГГ, которое он лично подписал, подпись не оспаривает. Мог прочитать, отказаться, потребовать осуществления восстановительного ремонта. И после выплаты не обращался с претензией в САО «ВСК», не пытался вернуть деньги и потребовать ремонт, хотя возможность организовать ремонт у них имелась. Направление на ремонт направлялось ему в электронном виде и смс сообщение истцу, истец подтверждает, что ездил на СТО, ему сказали срок принятия автомобиля на ремонт, но потом было подписано соглашение, направление на ремонт отозвано из СТО, в связи с подписанием соглашения. Истцом ни одного основания не приведено для признания соглашения недействительным. Обязательства исполнены в полном объеме, что влечет прекращение обязательств. Отмечает, что с претензией истец обратился спустя только полгода. Стороной истца не представлено доказательств того, что истцом соглашение заключено под заблуждением или принуждением. В самом названии соглашения указано, что это об урегулировании страхового случая, двояко толковать это соглашение нельзя. Если истец был намерен отремонтировать транспортное средство, он бы реквизиты не предоставлял и сразу же обратился с претензией в страховую компанию, требуя ремонт. И никто не мешал ему узнать стоимость ремонта заблаговременно до выплаты и до подписания соглашения. Просила в удовлетворении исковых требований отказать.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о месте и времени судебного заседания, участия в судебном заседании не принимали.
Заслушав доводы сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с п.1 ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В соответствии с п.п.1,2 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
Согласно п.4 ст.931 ГК РФ в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
Исходя из положений п.8 ст.1 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств является договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ в районе <адрес> произошло ДТП с участием двух транспортных средств - Тойота Авенсис, г/н № под управлением ФИО2 ему принадлежащего и автомобиля Вольво, г/н № под управлением ФИО8, ему принадлежащего. (л.д.43) Виновным в ДТП был признан ФИО8, который свою виновность не оспаривал. В результате ДТП его автомобилю причинены многочисленные технические повреждения.
Гражданская ответственность владельца автомобиля Вольво, г/н №, застрахована в АО «СОГАЗ», его гражданская ответственность - в САО «ВСК».
ДД.ММ.ГГГГ истец ФИО2 обратился к ответчику с заявлением о страховом случае, при этом, в заявлении указал способ возмещений ущерба в виде выплаты на счет по представленным реквизитам. (л.д.40-41)
Согласно ст. 12 Закона об ОСАГО в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, а в случае, предусмотренном п. 15.3 настоящей статьи, 30 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или после осмотра и (или) независимой технической экспертизы повреждённого транспортного средства выдать потерпевшему направление на ремонт транспортного средства с указанием станции технического обслуживания, на которой будет отремонтировано его транспортное средство и которой страховщик оплатит восстановительный ремонт повреждённого транспортного средства, и срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховом возмещении.
Нерабочие праздничные дни с даты обращения ФИО2 с заявлениям имелись - с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно, у страховой компании срок рассмотрения заявления ФИО2 истекал ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ САО «ВСК» произведен осмотр поврежденного транспортного средства и составлен акт (л.д.36-37), с которым ФИО2 ознакомлен.
При этом, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 поступило заявление об изменении ранее избранной им формы страхового возмещения «денежная» на ремонт его автомобиля на любой СТО. (л.д. 42).
Из представленных ответчиком материалов выплатного дела следует, что ответчиком произведен предварительный расчет (л.д.60), стоимость восстановительного ремонта определена без учета износа – 349703,20 рублей, с учетом износа – 206130,40 рублей.
Кроме того, проведение восстановительного ремонта было согласовано ответчиком с ИП ФИО9 (л.д.61-62), ДД.ММ.ГГГГ получено подтверждение возможности ремонта транспортного средства истца.
При этом, сторона истца в судебном заседании подтвердила, что о такой возможности ему было сообщено, он приезжал на СТО и ему было сообщено, что после новогодних праздников СТО готово принять его автомобиль на ремонт.
При этом, с учетом срока рассмотрения заявления ФИО2 – ДД.ММ.ГГГГ – ответчик в установленные законом сроки мог организовать проведение восстановительного ремонта автомобиля истца. Данный факт сторона истца подтвердила в судебном заседании.
Однако, ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключено соглашение об урегулировании страхового случая без проведения технической экспертизы.
ДД.ММ.ГГГГ ответчик в соответствии с условиями данного соглашения выплатил страховое возмещение в размере 206130 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.47)
Далее, истец обращается в ООО «Ново-Омск», где ДД.ММ.ГГГГ проводят осмотр его автомобиля и ДД.ММ.ГГГГ подготовлено заключение специалиста № (л.д.18-23) о том, что восстановительная стоимость ремонта автомобиля на дату осмотра ДД.ММ.ГГГГ составляет 556000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ в Центральный районный суд поступает иск ФИО2 к ООО «Омская областная газовая компания» о взыскании ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием.
Определением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ иск оставлен без рассмотрения.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился с претензией о выплате по ОСАГО (л.д. 48) в которой указал, что его заявление о ремонте не рассмотрено надлежащим образом, просил произвести доплату страхового возмещения в размере 349870 рублей. (л.д.48).
В удовлетворении претензии отказано (л.д.25).
Решением финансового уполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.57-59) в удовлетворении требования ФИО2 о взыскании с САО «ВСК» страхового возмещения по договору ОСАГО отказано. (л.д.57-59).
Согласно представленного истцом заключения по Единой методике ООО «Центр Экспертизы и оценки Альтернатива» (л.д.80-101) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ стоимость восстановительного ремонта оценена в размере 259128 рублей без учета износа и 159902 рубля – с учетом износа.
Согласно объяснениям истца – в настоящее время истец полностью восстановил транспортное средство. Так, согласно представленным истцом документам, стоимость ремонта составила по договору 387000 рублей (л.д.112-116).
На основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к следующим выводам.
Согласно абз. 1-3 п. 15.1 ст. 12 Закона об ОСАГО страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется (за исключением случаев, установленных п. 16.1 названной статьи) в соответствии с п. 15.2 или п. 15.3 названной статьи путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего (возмещение причиненного вреда в натуре).
П. 12 ст. 12 Закона об ОСАГО предусмотрено, что в случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков, страховщик и потерпевший согласились о размере страхового возмещения и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.
Из разъяснений, изложенных в п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», следует, что при заключении соглашения об урегулировании страхового случая без проведения независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества потерпевший и страховщик договариваются о размере, порядке и сроках подлежащего выплате потерпевшему страхового возмещения. После "осуществления страховщиком оговоренной страховой выплаты его обязанность считается исполненной в полном объеме и надлежащим образом, что прекращает соответствующее обязательство страховщика (п. 1 ст. 408 ГК РФ).
Заключение со страховщиком соглашения об урегулировании страхового случая без проведения независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества является реализацией права потерпевшего на получение страхового возмещения: вследствие чего, после исполнения страховщиком обязательства по страховой выплате в размере, согласованном сторонами, основания для взыскания каких-либо дополнительных убытков отсутствуют. Вместе с тем, при наличии оснований для признания указанного соглашения недействительным потерпевший вправе обратиться в суд с иском об оспаривании такого соглашения и о взыскании суммы страхового возмещения в ином размере.
В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка), либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
Согласно п. 1 ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.
Заблуждение предполагается достаточно существенным, в частности, если сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку (подп. 5 и. 2 ст. 178 ГК РФ).
По смыслу указанной статьи, заблуждение может проявляться, в том числе, в отношении обстоятельств, влияющих на решение того или иного лица совершить сделку.
Как указано истцом, подписывая соглашение, он был введен в заблуждение и считал, что подписывает документы о ремонте его автомобиля.
Из указанных положений закона и разъяснений следует, что заключенное между страховщиком и потерпевшим соглашение об урегулировании страхового случая является реализацией права потерпевшего на получение страхового возмещения, вследствие чего, после исполнения страховщиком обязательства по страховой выплате в размере, согласованном сторонами, основания для взыскания каких-либо дополнительных убытков отсутствуют.
Сама по себе процедура заключения соглашения об урегулировании страхового случая является способом урегулирования гражданско-правового спора, который основывается на согласовании сторонами взаимоприемлемых условий. При этом, экспертиза (оценка) поврежденного имущества не проводится и. соответственно, не определяется точный размер ущерба.
Суд приходит к выводу о том, что доказательств, отвечающих критериям относимости и допустимости, в подтверждении того, что оспариваемая сделка заключена под влиянием заблуждения, со стороны истца не представлено, так как акт осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ содержит перечень полученных автомобилем видимых повреждений, а также указание на возможное наличие скрытых повреждений. (л.д.36-37). При этом, указано, что акт составлен в присутствии заявителя. По результатам осмотра ФИО2 подтверждает, что видимые повреждения, относящиеся к заявленному им событию, отражены в акте осмотра. Он предупрежден о возможности наличия скрытых повреждений в зоне локализации, которые могут быть выявлены в ходе ремонтных работ, а также предупрежден об обязанности предъявить транспортное средство на осмотр страховщику до начала работ по устранению. Под текстом указаны: данные истца, его подпись (л.д.37).
При этом, после проведения осмотра – ДД.ММ.ГГГГ истец написал заявление об организации восстановительного ремонта. Ответчик отреагировал на данное заявление, согласовав возможность проведения ремонта, истец приезжал на СТО и ему обозначили сроки передачи автомобиля на ремонт.
Соответственно, из поведения истца явно следует, что он понимал различие двух форм страхового возмещения: выплату страхового возмещения в денежной форме и организацию восстановительного ремонта его автомобиля. При этом, подписав соглашение и получив денежные средства организации ремонта он не требовал и не предъявлял никаких претензий в части того, что был введен в заблуждение при подписании соглашения.
При этом, у суда не имеется никаких оснований к выводу о том, что при рассмотрении заявления ФИО2 страховая компания в чем то нарушила его права. Каждое его заявление было рассмотрено и со стороны страховой компании произведены необходимые действия для организации восстановительного ремонта в соответствии с заявлением ФИО2
Дальнейшая организация восстановительного ремонта транспортного средства была прекращена в связи с подписанием между сторонами соглашения, что само по себе закону не противоречит.
Причины, по которым стороны пришли к соглашению суду сторонами не сообщены. При этом, при отсутствии достоверных и достаточных доказательств того, что истец пребывал в состоянии заблуждения при подписании соглашения, суд исходит из того, что соглашение является добровольным волеизъявлением двух сторон, так как иного сторонами не доказано.
Принимая во внимание, изложенное выше, суд приходит к выводу о том, что САО «ВСК» исполнило обязательство о выплате страхового возмещения в размере 206130 рублей в соответствии с соглашением и надлежащим образом, так как истец не был лишен возможности, действуя с необходимой заботливостью и осмотрительностью, отказаться от подписания соглашения, а также потребовать проведения экспертизы для определения размера ущерба или наличия скрытых повреждений автомобиля и стоимости их устранения, чего не сделал. Разница между размером страховой выплаты по экспертному заключению и выплаченной суммой страхового возмещения, сама по себе не свидетельствует о заблуждении истца при подписании оспариваемого соглашения: в соглашении отсутствует указание на выплату стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, предметом соглашения являлась выплата страхового возмещения в согласованном размере.
При этом, истец согласился с размером страхового возмещения и не настаивал на организации независимой технической экспертизы, сторонами заключено соглашение о размере страховой возмещения, которое было выплачено истцу в согласованном размере, обязательства страховщика по страховой выплате прекратились надлежащим исполнением, доказательств, свидетельствующих о заключении соглашения под влиянием заблуждения, не представлено, оснований для удовлетворения требований к САО «ВСК» суд не усматривает.
Отклоняет суд и доводы истца в той части, что в соглашении указана фамилия Ивашкин, так как это является технической ошибкой при составлении соглашения, саму подпись истец не оспаривает, подтверждает сам факт подписания им соглашения.
В силу требований ст. 3 Закона об ОСАГО одним из основных принципов обязательного страхования является гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в пределах, установленных данным федеральным законом.
В силу разъяснений, данных в п.49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 31 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в отличие от общего правила стоимость восстановительного ремонта легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан и зарегистрированных в Российской Федерации, определяется страховщиком без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов) (абзац третий пункта 15.1 статьи 12 Закона об ОСАГО).
Из приведенных норм права и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется путем восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, при этом страховщиком стоимость такого ремонта оплачивается без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов).
Перечень случаев, когда страховое возмещение по выбору потерпевшего, по соглашению потерпевшего и страховщика либо в силу объективных обстоятельств вместо организации и оплаты восстановительного ремонта осуществляется в форме страховой выплаты, установлен п.16.1 ст. 15 Закона об ОСАГО.
В подпунктах «а-ж» п. 16.1 ст.12 Закона об ОСАГО предусмотрены такие исключения, как смерть потерпевшего или причинение тяжкого, средней тяжести вреда его здоровью, факт инвалидности потерпевшего, отказ потерпевшего от доплаты и т.д., однако рассматриваемый случай к указанным исключениям не относится.
В соответствии с подпунктом «е» п.16.1 ст.12 Закона об ОСАГО страховое возмещение в денежной форме может быть выплачено, в частности, в случае выбора потерпевшим возмещения вреда в форме страховой выплаты в соответствии с абз.6 п.15.2 данной статьи или абз.2 п.3.1 ст.15 Закона об ОСАГО.
В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 100 тысяч рублей, за исключением случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи (Закона об ОСАГО ст. 11.1).
Единая методика определения размера расходов утверждена Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства».
Согласно п. 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 31 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" размер страхового возмещения, подлежащего выплате потерпевшему в связи с повреждением транспортного средства, по страховым случаям, наступившим начиная с ДД.ММ.ГГГГ, определяется в соответствии с единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 755-П.
В силу разъяснений, данных в п.49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 31 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" при осуществлении страхового возмещения в форме страховой выплаты, включая возмещение ущерба, причиненного повреждением легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей) и зарегистрированных в Российской Федерации, размер расходов на запасные части определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте. При этом, на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 50 процентов их стоимости (абзац второй пункта 19 статьи 12 Закона об ОСАГО).
В отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО с учетом абзаца шестого пункта 15.2 этой же статьи, страховщик не вправе отказать потерпевшему в организации и оплате восстановительного ремонта легкового автомобиля с применением новых заменяемых деталей и комплектующих изделий и в одностороннем порядке изменить условие исполнения обязательства на выплату страхового возмещения в денежной форме.
О достижении между страховщиком и потерпевшим в соответствии с подпунктом "ж" пункта 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО соглашения о страховой выплате в денежной форме может свидетельствовать в том числе, выбор потерпевшим в заявлении о страховом возмещении выплаты в наличной или безналичной форме по реквизитам потерпевшего, одобренный страховщиком путем перечисления страхового возмещения указанным в заявлении способом.
Между сторонами достигнуто соглашение об урегулировании страхового случая без проведения технической экспертизы. (л.д.63). В соглашении указаны реквизиты для перечисления денежных средств.
В соответствии с пунктом 12 статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страхового возмещения и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.
На основании пункта 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется путем выдачи суммы страховой выплаты потерпевшему (выгодоприобретателю) в кассе страховщика или перечисления суммы страховой выплаты на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) (наличный или безналичный расчет) в случае наличия соглашения в письменной форме между страховщиком и потерпевшим (выгодоприобретателем).
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 31 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества страховщик и потерпевший достигли согласия о размере страхового возмещения и не настаивают на организации независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества, такая экспертиза, в силу пункта 12 статьи 12 Закона об ОСАГО, может не проводиться.
При заключении соглашения об урегулировании страхового случая без проведения независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества потерпевший и страховщик договариваются о размере и порядке осуществления потерпевшему страхового возмещения в пределах срока, установленного абзацем первым пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО (пункт 12 статьи 12 Закона об ОСАГО). После осуществления страховщиком оговоренного страхового возмещения его обязанность считается исполненной в полном объеме и надлежащим образом, что прекращает соответствующее обязательство страховщика (пункт 1 статьи 408 ГК РФ).
Вместе с тем, при выявлении скрытых недостатков, потерпевший вправе обратиться к страховщику с требованиями о дополнительном страховом возмещении.
Из материалов дела следует, что данное соглашение подписано истцом после составления акта осмотра, в котором прямо указано на возможность наличия скрытых повреждений, однако, при осведомленности истца об этом, им подписывается данное соглашение, что указывает на его согласие на получение страховой выплаты без учета возможных скрытых повреждений.
Таким образом, подписывая данное соглашение истец не только не заблуждался, но, напротив, был осведомлен о возможном наличие скрытых повреждений, тем не менее, выразил волю на получение страховой выплаты в указанном размере.
Следует учитывать, что само по себе право на обращение потерпевшего при выявлении скрытых недостатков к страховщику с требованиями о дополнительном страховом возмещении после заключения соответствующего соглашения, предполагает наличие у него соответствующего заблуждения относительно возможного их наличия, в данном же деле, как уже указывалось такое заблуждение отсутствовало, напротив, из акта и соглашения следует осведомленность потерпевшего о возможном наличии скрытых повреждений.
Кроме того, согласно п. 4 оспариваемого соглашения заявитель проинформирован о праве проверить до подписания соглашения достаточность суммы. Указанной в п. 3.1 соглашения. (л.д.63).
При таких обстоятельствах, у суда не имеется оснований для признания соглашения недействительным, со стороны истца не доказан сам факт заключения соглашения под влиянием заблуждения. В данной части иск удовлетворению не подлежит.
При этом, сопоставляя выплаченную истцу сумму – 206130 рублей с учетом износа и представленным истцом расчетом по Единой методике – сумма восстановительного ремонта с учетом износа составляет 159902 рубля, что не свидетельствует о том, что ответчик злоупотребив своими правами, обманув истца, выплатил ему сумму значительно ниже возможной. С учетом износа сумма выплачена в большем размере, чем представлено истцом в заключении. Кроме того, ответчик был готов организовать восстановительный ремонт транспортного средства истца в пределах расчетной суммы – 349703,20 рублей (л.д.60), по заключению, представленному истцом, данная сумма составляет 259128 рублей, что значительно ниже.
Кроме того, в ходе рассмотрения дела судом установлено, что истцом самостоятельно организован восстановительный ремонт принадлежащего ему транспортного средства.
При этом, при исследовании фактических затрат истца на восстановительный ремонт – 387000 рублей по рыночным ценам (л.д.115-116) с учетом уже выплаченного страхового возмещения 206130 рублей, сумма фактического ущерба для истца составляет 180870 рублей. (387000 – 206130 = 180870). При этом, истец не лишен права сумму ущерба в размере 180870 рублей заявить к взысканию с виновника ДТП, либо при наличии оснований к его работодателю.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований ФИО2 к САО «ВСК» о расторжении соглашения, возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия отказать в полном объеме.
Решение суда может быть обжаловано в Омский областной суд подачей апелляционной жалобы через Центральный районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья Т.Н. Эннс
Решение суда в окончательной форме принято: ДД.ММ.ГГГГ.
СвернутьДело 2-2191/2025 ~ М-1519/2025
В отношении Рябченко Л.В. рассматривалось судебное дело № 2-2191/2025 ~ М-1519/2025, которое относится к категории "Иски, связанные с возмещением ущерба" в рамках гражданского и административного судопроизводства. Дело рассматривалось в первой инстанции, где итог рассмотрения – иск (заявление, жалоба) удовлетворен частично. Рассмотрение проходило в Центральном районном суде г. Омска в Омской области РФ судьей Эннсом Т.Н. в первой инстанции.
Разбирательство велось в категории "Иски, связанные с возмещением ущерба", и его итог может иметь значение для тех, кто интересуется юридической историей Рябченко Л.В. Судебный процесс проходил с участием истца, а окончательное решение было вынесено 27 мая 2025 года.
Подобные судебные дела могут свидетельствовать о финансовых спорах, гражданско-правовых претензиях или иных юридических аспектах, которые могут быть важны для работодателей, деловых партнеров или контрагентов. Если вам необходимо больше информации о данном разбирательстве или других судебных процессах, связанных с Рябченко Л.В., вы можете найти подробности на Trustperson.
Иски о возмещении ущерба от ДТП →
Иски о возмещении ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти кормильца)
- Вид лица, участвующего в деле:
- Истец
- Вид лица, участвующего в деле:
- Ответчик
- ИНН:
- 5517010406
- ОГРН:
- 1095517000369
- Вид лица, участвующего в деле:
- Представитель
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
Дело №
УИД 55RS0№-19
РЕШЕНИЕ
ИФИО1
27 мая 2025 года <адрес>
Центральный районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Эннс Т.Н., при секретаре судебного заседания ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ООО «Омская областная газовая компания» о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО5 обратился в суд с иском к ООО «Омская областная газовая компания» о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.
В обоснование иска указано, ДД.ММ.ГГГГ в районе <адрес> произошло ДТП с участием двух транспортных средств - Тойота Авенсис, г/н №, под управлением ФИО2 и автомобиля Вольво, г/н №, под управлением ФИО9 Виновным в ДТП был признан ФИО9 В результате ДТП его автомобилю причинены многочисленные технические повреждения. Гражданская ответственность владельца автомобиля Вольво, г/н №, застрахована в АО «СОГАЗ», его гражданская ответственность - в САО «ВСК».
ДД.ММ.ГГГГ истец обратился к ответчику с заявлением о страховом случае, при этом, в заявлении указал способ возмещений ущерба в виде выплаты на счет. ДД.ММ.ГГГГ САО «ВСК» произведен осмотр поврежденного транспортного средства и составлен акт. ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику заявление о возмещении ущерба путем производства ремонта транспортного средства на СТО. ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключено соглашение об урегулировании страхового случая без проведения технической экспертизы. ДД.ММ.ГГГГ ответчик выплатил страховое возмещение в ра...
Показать ещё...змере 206130 рублей, что подтверждается платежным поручением №.
ДД.ММ.ГГГГ с целью определения ущерба, причиненного в результате ДТП, ФИО2 обратился в экспертное учреждение ООО «Ново-Омск». Согласно заключению специалиста от ДД.ММ.ГГГГ № (Приложение № к исковому заявлению) восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства без учета износа составляет 556000 рублей.
Размер причиненных убытков определяется следующим образом: 556000 (без учета износа по методическим рекомендациям) – 206130 (страховое возмещение) = 349870 рублей.
На основании ст. 15 ГК РФ, ст.1064 ГК РФ, ст. 1079 ГК РФ следует, что в связи с повреждением транспортного средства в тех случаях, когда гражданская ответственность причинителя вреда застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО, возникает два вида обязательства – деликтное, в котором причинитель вреда обязан в полном объеме возместить причиненный потерпевшему вред в части, превышающей страховое возмещение в порядке, форме и размере, определяемых ГК РФ и страховое обязательство, в котором страховщик обязан предоставить потерпевшему страховое возмещение в порядке, форме и размере, определяемых Законом об ОСАГО и договором.
Реализация потерпевшим права на получение страхового возмещения в форме страховой выплаты, в том числе, и в случае, предусмотренном подп. «ж» п. 16.1 ст.12 Закона об ОСАГО, является правомерным поведением и соответствует указанным выше целям принятия Закона об ОСАГО, а, следовательно, сама по себе не может расцениваться как злоупотребление правом.
Истцом понесены расходы на оплату экспертных услуг в размере 10000 рублей, что подтверждается договором от ДД.ММ.ГГГГ № об оказании экспертных (оценочных) услуг, а также квитанцией к приходному кассовому ордеру.
Истцом понесены судебные расходы на оплату юридических услуг. Согласно договору об оказании юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель оказывает юридические услуги в размере 45000 рублей. Оплата услуг по договору подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 45000 рублей.
На основании ст.15, 1064, 1079 ГК РФ просит взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Омская областная газовая компания» (ИНН 5517010406, ОГРН 1095517000369) в пользу ФИО2 ущерб в размере 349870 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 11246,75 рублей, расходы на оплату экспертных услуг в размере 10000 рублей, оплату почтовых расходов в размере 91,20 рублей, оплату юридических услуг в размере 45000 рублей.
Истец ФИО2, надлежащим образом уведомленный о месте и времени судебного заседания, участия в судебном заседании не принимал.
Представитель истца ФИО8, действующий на основании доверенности в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме. ДТП произошло между доверителем и транспортным средством ответчика. Доверитель обращался в страховую компанию и ему по соглашению выплачено 206330 рублей. Данных денежных средств недостаточно для восстановления транспортного средства. Дополнил, что транспортное средство до настоящего времени истец не отремонтировал. Просил иск удовлетворить в полном объеме.
Ответчик Общество с ограниченной ответственностью «Омская областная газовая компания» надлежащим образом уведомлялось о месте и времени судебного заседания, участия в судебном заседании не принимало, о причинах своей неявки суд не уведомляло, возражений в отношении заявленных исковых требований не представлено.
Иные лица, участвующие в деле: САО «ВСК», ФИО9, АО «Согаз», ИП ФИО6, АНО «СОДФУ», ИП «ФИО7, надлежащим образом уведомленные о месте и времени судебного заседания, участия в судебном заседании не принимали.
Заслушав доводы сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с п.1 ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В соответствии с п.п.1,2 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
Согласно п.4 ст.931 ГК РФ в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
Исходя из положений п.8 ст.1 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств является договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Из материалов дела и приобщенного к материала дела вступившего в законную силу решения Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № по иску ФИО2 к САО «ВСК» о расторжении соглашения, возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в районе <адрес> произошло ДТП с участием двух транспортных средств - Тойота Авенсис, г/н № под управлением ФИО2 ему принадлежащего и автомобиля Вольво, г/н № под управлением ФИО9, ему принадлежащего. (л.д.43) Виновным в ДТП был признан ФИО9, который свою виновность не оспаривал. В результате ДТП его автомобилю причинены многочисленные технические повреждения.
Гражданская ответственность владельца автомобиля Вольво, г/н №, застрахована в АО «СОГАЗ», его гражданская ответственность - в САО «ВСК».
ДД.ММ.ГГГГ истец ФИО10 обратился к ответчику с заявлением о страховом случае, при этом, в заявлении указал способ возмещений ущерба в виде выплаты на счет по представленным реквизитам.
ДД.ММ.ГГГГ САО «ВСК» произведен осмотр поврежденного транспортного средства и составлен акт, с которым ФИО2 ознакомлен.
При этом, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 поступило заявление об изменении ранее избранной им формы страхового возмещения «денежная» на ремонт его автомобиля на любой СТО.
Ответчиком произведен предварительный расчет, стоимость восстановительного ремонта определена без учета износа – 349703,20 рублей, с учетом износа – 206130,40 рублей.
Кроме того, проведение восстановительного ремонта было согласовано ответчиком с ИП ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ получено подтверждение возможности ремонта транспортного средства истца.
При этом, сторона истца в судебном заседании подтвердила, что о такой возможности ему было сообщено, он приезжал на СТО и ему было сообщено, что после новогодних праздников СТО готово принять его автомобиль на ремонт.
Однако, ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключено соглашение об урегулировании страхового случая без проведения технической экспертизы.
ДД.ММ.ГГГГ ответчик в соответствии с условиями данного соглашения выплатил страховое возмещение в размере 206130 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.
Далее, истец обращается в ООО «Ново-Омск», где ДД.ММ.ГГГГ проводят осмотр его автомобиля и ДД.ММ.ГГГГ подготовлено заключение специалиста № о том, что восстановительная стоимость ремонта автомобиля на дату осмотра ДД.ММ.ГГГГ составляет 556000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ в Центральный районный суд поступает иск ФИО2 к ООО «Омская областная газовая компания» о взыскании ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Определением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ иск оставлен без рассмотрения.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился с претензией о выплате по ОСАГО, в которой указал, что его заявление о ремонте не рассмотрено надлежащим образом, просил произвести доплату страхового возмещения в размере 349870 рублей. В удовлетворении претензии САО «ВСК» отказано.
Решением финансового уполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении требования ФИО2 о взыскании с САО «ВСК» страхового возмещения по договору ОСАГО отказано.
В ходе рассмотрения судом дела № по иску ФИО2 к САО «ВСК» истцом приобщено к материалам дела заключение по Единой методике ООО «Центр Экспертизы и оценки Альтернатива» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ стоимость восстановительного ремонта оценена в размере 259128 рублей без учета износа и 159902 рубля – с учетом износа.
Кроме того, согласно объяснениям представителя истца и представленным истцом документам, стоимость восстановительного ремонта составила по договору 387000 рублей по рыночным ценам.
Вступившим в законную силу решением суда от ДД.ММ.ГГГГ так же установлено, что размер ущерба с учетом выплаты страхового возмещения составляет для истца 180870 рублей и признал за истцом право на возмещение ущерба в данном размере с виновника ДТП, либо при наличии оснований – с его работодателя.
На основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к следующим выводам.
Согласно абз. 1-3 п. 15.1 ст. 12 Закона об ОСАГО страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется (за исключением случаев, установленных п. 16.1 названной статьи) в соответствии с п. 15.2 или п. 15.3 названной статьи путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего (возмещение причиненного вреда в натуре).
П. 12 ст. 12 Закона об ОСАГО предусмотрено, что в случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков, страховщик и потерпевший согласились о размере страхового возмещения и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.
Из разъяснений, изложенных в п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», следует, что при заключении соглашения об урегулировании страхового случая без проведения независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества потерпевший и страховщик договариваются о размере, порядке и сроках подлежащего выплате потерпевшему страхового возмещения. После "осуществления страховщиком оговоренной страховой выплаты его обязанность считается исполненной в полном объеме и надлежащим образом, что прекращает соответствующее обязательство страховщика (п. 1 ст. 408 ГК РФ).
Заключение со страховщиком соглашения об урегулировании страхового случая без проведения независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества является реализацией права потерпевшего на получение страхового возмещения: вследствие чего, после исполнения страховщиком обязательства по страховой выплате в размере, согласованном сторонами, основания для взыскания каких-либо дополнительных убытков отсутствуют. Вместе с тем, при наличии оснований для признания указанного соглашения недействительным потерпевший вправе обратиться в суд с иском об оспаривании такого соглашения и о взыскании суммы страхового возмещения в ином размере.
Сама по себе процедура заключения соглашения об урегулировании страхового случая является способом урегулирования гражданско-правового спора, который основывается на согласовании сторонами взаимоприемлемых условий. При этом, экспертиза (оценка) поврежденного имущества не проводится и, соответственно, не определяется точный размер ущерба.
При рассмотрении иска ФИО2 к САО «ВСК» суд пришел к выводу о том, что САО «ВСК» исполнило обязательство о выплате страхового возмещения в размере 206130 рублей в соответствии с соглашением и надлежащим образом, так как истец не был лишен возможности, действуя с необходимой заботливостью и осмотрительностью, отказаться от подписания соглашения, а также потребовать проведения экспертизы для определения размера ущерба или наличия скрытых повреждений автомобиля и стоимости их устранения, чего не сделал. Разница между размером страховой выплаты по экспертному заключению и выплаченной суммой страхового возмещения, сама по себе не свидетельствует о заблуждении истца при подписании оспариваемого соглашения: в соглашении отсутствует указание на выплату стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, предметом соглашения являлась выплата страхового возмещения в согласованном размере.
При этом, истец согласился с размером страхового возмещения и не настаивал на организации независимой технической экспертизы, сторонами заключено соглашение о размере страховой возмещения, которое было выплачено истцу в согласованном размере, обязательства страховщика по страховой выплате прекратились надлежащим исполнением, доказательств, свидетельствующих о заключении соглашения под влиянием заблуждения, не представлено, оснований для удовлетворения требований к САО «ВСК» суд не усматривает.
В силу требований ст. 3 Закона об ОСАГО одним из основных принципов обязательного страхования является гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в пределах, установленных данным федеральным законом.
В силу разъяснений, данных в п.49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 31 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в отличие от общего правила стоимость восстановительного ремонта легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан и зарегистрированных в Российской Федерации, определяется страховщиком без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов) (абзац третий пункта 15.1 статьи 12 Закона об ОСАГО).
Из приведенных норм права и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется путем восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, при этом страховщиком стоимость такого ремонта оплачивается без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов).
Перечень случаев, когда страховое возмещение по выбору потерпевшего, по соглашению потерпевшего и страховщика либо в силу объективных обстоятельств вместо организации и оплаты восстановительного ремонта осуществляется в форме страховой выплаты, установлен п.16.1 ст. 15 Закона об ОСАГО.
В подпунктах «а-ж» п. 16.1 ст.12 Закона об ОСАГО предусмотрены такие исключения, как смерть потерпевшего или причинение тяжкого, средней тяжести вреда его здоровью, факт инвалидности потерпевшего, отказ потерпевшего от доплаты и т.д., однако рассматриваемый случай к указанным исключениям не относится.
В соответствии с подпунктом «е» п.16.1 ст.12 Закона об ОСАГО страховое возмещение в денежной форме может быть выплачено, в частности, в случае выбора потерпевшим возмещения вреда в форме страховой выплаты в соответствии с абз.6 п.15.2 данной статьи или абз.2 п.3.1 ст.15 Закона об ОСАГО.
В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 100 тысяч рублей, за исключением случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи (Закона об ОСАГО ст. 11.1).
Единая методика определения размера расходов утверждена Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства».
Согласно п. 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 31 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" размер страхового возмещения, подлежащего выплате потерпевшему в связи с повреждением транспортного средства, по страховым случаям, наступившим начиная с ДД.ММ.ГГГГ, определяется в соответствии с единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 755-П.
В силу разъяснений, данных в п.49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 31 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" при осуществлении страхового возмещения в форме страховой выплаты, включая возмещение ущерба, причиненного повреждением легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей) и зарегистрированных в Российской Федерации, размер расходов на запасные части определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте. При этом, на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 50 процентов их стоимости (абзац второй пункта 19 статьи 12 Закона об ОСАГО).
В отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО с учетом абзаца шестого пункта 15.2 этой же статьи, страховщик не вправе отказать потерпевшему в организации и оплате восстановительного ремонта легкового автомобиля с применением новых заменяемых деталей и комплектующих изделий и в одностороннем порядке изменить условие исполнения обязательства на выплату страхового возмещения в денежной форме.
О достижении между страховщиком и потерпевшим в соответствии с подпунктом "ж" пункта 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО соглашения о страховой выплате в денежной форме может свидетельствовать в том числе, выбор потерпевшим в заявлении о страховом возмещении выплаты в наличной или безналичной форме по реквизитам потерпевшего, одобренный страховщиком путем перечисления страхового возмещения указанным в заявлении способом.
Между сторонами достигнуто соглашение об урегулировании страхового случая без проведения технической экспертизы. В соглашении указаны реквизиты для перечисления денежных средств.
В соответствии с пунктом 12 статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страхового возмещения и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.
На основании пункта 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется путем выдачи суммы страховой выплаты потерпевшему (выгодоприобретателю) в кассе страховщика или перечисления суммы страховой выплаты на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) (наличный или безналичный расчет) в случае наличия соглашения в письменной форме между страховщиком и потерпевшим (выгодоприобретателем).
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 31 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества страховщик и потерпевший достигли согласия о размере страхового возмещения и не настаивают на организации независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества, такая экспертиза, в силу пункта 12 статьи 12 Закона об ОСАГО, может не проводиться.
При заключении соглашения об урегулировании страхового случая без проведения независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества потерпевший и страховщик договариваются о размере и порядке осуществления потерпевшему страхового возмещения в пределах срока, установленного абзацем первым пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО (пункт 12 статьи 12 Закона об ОСАГО). После осуществления страховщиком оговоренного страхового возмещения его обязанность считается исполненной в полном объеме и надлежащим образом, что прекращает соответствующее обязательство страховщика (пункт 1 статьи 408 ГК РФ).
При этом, сопоставляя выплаченную истцу сумму – 206130 рублей с учетом износа и представленным истцом расчетом по Единой методике – сумма восстановительного ремонта с учетом износа составляет 159902 рубля, что не свидетельствует о том, что ответчик злоупотребив своими правами, обманув истца, выплатил ему сумму значительно ниже возможной. С учетом износа сумма выплачена в большем размере, чем представлено истцом в заключении. Кроме того, ответчик был готов организовать восстановительный ремонт транспортного средства истца в пределах расчетной суммы – 349703,20 рублей, по заключению, представленному истцом, данная сумма составляет 259128 рублей, что значительно ниже.
Таким образом, суд пришел к выводу о том, что со стороны страховой компании САО «ВСК» права ФИО2 не нарушены и страховой компанией надлежаще исполнены обязательства по выплате страхового возмещения.
Разрешая заявленные исковые требования к ООО «Омская областная газовая компания» о возмещении ущерба в результате ДТП, суд исходит из следующего.
Пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Согласно статье 1072 названного кодекса юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.
В пункте 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" указано, что причинитель вреда, застраховавший свою ответственность в порядке обязательного страхования в пользу потерпевшего, возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба только в случае, когда страхового возмещения недостаточно для полного возмещения причиненного вреда (статья 15, пункт 1 статьи 1064, статья 1072 и пункт 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Давая оценку положениям Закона об ОСАГО во взаимосвязи с положениями главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ N 6-П указал, что требование потерпевшего (выгодоприобретателя) к страховщику о выплате страхового возмещения в рамках договора обязательного страхования является самостоятельным и отличается от требований, вытекающих из обязательств вследствие причинения вреда. Различия между страховым обязательством, где страховщику надлежит осуществить именно страховое возмещение по договору, и деликтным обязательством непосредственно между потерпевшим и причинителем вреда обусловливают разницу в самом их назначении и, соответственно, в условиях возмещения вреда. Смешение различных обязательств и их элементов, одним из которых является порядок реализации потерпевшим своего права, может иметь неблагоприятные последствия с ущемлением прав и свобод стороны, в интересах которой установлен соответствующий гражданско-правовой институт, в данном случае - для потерпевшего. И поскольку обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств не может подменять собой и тем более отменить институт деликтных обязательств, как определяют его правила главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, применение правил указанного страхования не может приводить к безосновательному снижению размера возмещения, которое потерпевший вправе требовать от причинителя вреда.
Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 6-П Закон об ОСАГО, как специальный нормативный правовой акт, не исключает распространение на отношения между потерпевшим и лицом, причинившим вред, общих норм Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах вследствие причинения вреда. Следовательно, потерпевший при недостаточности страховой выплаты на покрытие причиненного ему фактического ущерба вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счет лица, в результате противоправных действий которого образовался этот ущерб, путем предъявления к нему соответствующего требования. В противном случае - вопреки направленности правового регулирования деликтных обязательств - ограничивалось бы право граждан на возмещение вреда, причиненного им при использовании иными лицами транспортных средств.
Взаимосвязанные положения статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования и во взаимосвязи с положениями Закона об ОСАГО предполагают возможность возмещения лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору ОСАГО, потерпевшему, которому по указанному договору выплачено страховое возмещение в размере, исчисленном в соответствии с Единой методикой с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов транспортного средства, имущественного вреда по принципу полного его возмещения, если потерпевший надлежащим образом докажет, что действительный размер понесенного им ущерба превышает сумму полученного страхового возмещения.
Из приведенных положений закона в их совокупности, а также актов их толкования следует, что в связи с повреждением транспортного средства в тех случаях, когда гражданская ответственность причинителя вреда застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО, возникает два вида обязательств - деликтное, в котором причинитель вреда обязан в полном объеме возместить причиненный потерпевшему вред в части, превышающей страховое возмещение, в порядке, форме и размере, определяемых Гражданским кодексом Российской Федерации, и страховое обязательство, в котором страховщик обязан предоставить потерпевшему страховое возмещение в порядке, форме и размере, определяемых Законом об ОСАГО и договором.
Реализация потерпевшим права на получение страхового возмещения в форме страховой выплаты, в том числе и в случае, предусмотренном подпунктом "ж" пункта 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО, является правомерным поведением и соответствует указанным выше целям принятия Закона об ОСАГО.
Ограничение данного права потерпевшего либо возложение на него негативных последствий в виде утраты права требовать с причинителя вреда полного возмещения ущерба в части, превышающей рассчитанный в соответствии с Единой методикой размер страховой выплаты в денежной форме, противоречило бы как буквальному содержанию Закона об ОСАГО, так и указанным целям его принятия и не могло быть оправдано интересами защиты прав причинителя вреда, который, являясь лицом, ответственным за причиненный им вред, и в этом случае возмещает тот вред, который он причинил, в части, превышающей размер страхового возмещения в денежной форме, исчисленной в соответствии с Законом об ОСАГО и Единой методикой.
Такая же позиция изложена в определении Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1838-О по запросу Норильского городского суда <адрес> о проверке конституционности положений пунктов 15, 15.1 и 16.1 статьи 12 Федерального закона об ОСАГО с указанием на то, что отступление от установленных общих условий страхового возмещения в соответствии с пунктами 15, 15.1 и 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО не должно нарушать положения Гражданского кодекса Российской Федерации о добросовестности участников гражданских правоотношений, недопустимости извлечения кем-либо преимуществ из своего незаконного или недобросовестного поведения либо осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, о недопустимости действий в обход закона с противоправной целью, а также иного, заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (пункты 3 и 4 статьи 1, пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как следует из фактически обстоятельств данного дела, по делу не установлено каких-либо обстоятельств недобросовестного поведения, либо злоупотребления своим правом со стороны страховой компании при выплате ФИО2 страхового возмещения.
Единая методика предназначена для определения размера страхового возмещения на основании договора ОСАГО, не может применяться для определения размера деликтного правоотношения, предполагающего право потерпевшего на полное возмещение убытков. Потерпевший вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счет лица, в результате противоправных действий которого образовался этот ущерб, путем предъявления к нему соответствующего требования при недостаточности страховой выплаты на покрытие причиненного ему фактического ущерба.
При этом, доказательств в соответствии со ст. 56 ГПК РФ об ином размере ущерба стороной ответчика не предоставлено.
Со стороны ответчика никаких доказательств в обоснование имеющихся у него возражений не представлено, возражений в отношении заявленных исковых требований в адрес суда не направлено.
Из материалов дела следует, что транспортное средство Вольво, г/н № принадлежит ответчику, под управлением ФИО9 находилось в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Иного ответчиком не заявлено и доказательства имеющихся возражений в материалы дела ответчиком не представлены.
Согласно статьям 1068 и 1079 ГК РФ не признается владельцем источника повышенной опасности лицо, управляющее им в силу исполнения своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании трудового договора (служебного контракта) или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем источника повышенной опасности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1068 ГК РФ юридическое лицо, либо гражданин возмещают вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта/), если при этом, они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.
При этом, в силу ч.1 ст. 67 ТК РФ трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.
Таким образом, иск заявлен к надлежащему ответчику, иного ответчиком не заявлено и не доказано.
Истец просит взыскать с ответчика 349870 рублей, обосновывая свои исковые требования заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ.
Однако, вступившим в законную силу решением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что истец полностью отремонтировал автомобиль и его фактические затраты на восстановительный ремонт составили 387000 рублей по рыночным ценам. Таким образом, сумма ущерба, не возмещенная получением страхового возмещения установлена в размере 180870 рублей (387000 – 206130 = 180870). В данной части решение суда сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу.
Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в данном размере, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 180870 рублей.
Кроме того, по настоящему делу истцом заявлено о возмещении понесенных по делу судебных расходов.
В соответствии с правилами, установленными ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 ГПК РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Статьей 88 ГПК РФ установлено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
Согласно ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей, расходы на производство осмотра на месте, компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса, связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами, другие признанные судом необходимыми расходы.
В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.п. 11, 12, 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.
Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ).
Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.
В соответствии с договором на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.46-49) и представленной квитанции следует, что истцом понесены расходы в сумме 45000 рублей. В объем услуг входит: правовой анализ ситуации, составление искового заявления и его подача в суд, представление интересов заказчика в суде первой инстанции.
Проверяя обоснованность заявленных требований о взыскании судебных расходов, суд учитывает характер спорных правоотношений, конкретные обстоятельства дела, продолжительность и сложность дела, объем проведенной представителем истца работы.
При изложенных обстоятельствах суд считает справедливым и обоснованным определить к взысканию с ответчика в пользу истца судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 25000 рублей, что отвечает принципу разумности, соответствует объему оказанной представителем юридической помощи, которая заключалась в подготовке искового заявления, представлении интересов в суде в одном судебном заседании, которое было непродолжительным, в судебном заседании ответчик участия не принимал, что существенно снизило для представителя трудозатраты по представлению интересов доверителя в судебном заседании. Кроме того, ранее уже состоялось решение суда по иску истца к страховой компании и все обстоятельства дела уже установлены решением суда, вступившим в законную силу, что также снизило для представителя трудозатраты по представлению интересов доверителя в судебном заседании.
При этом, суд не может не учитывать, что исковые требования истца удовлетворены частично. Соответственно, взысканию подлежат судебные расходы пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
Так, иск заявлен на сумму 349870 рублей, судом взыскивается 180870 рублей, то есть, иск удовлетворен на 51,69 %.
Соответственно, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате услуг представителя в размере: 12922,50 руб. (25000 х 51,69 : 100 = 12922,50.
Кроме того, истцом понесены расходы по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства в сумме 10000 руб., что подтверждается представленными истцом оригиналами квитанций (л.д. 45).
Соответственно, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате услуг эксперта в размере 5169 рублей (10000 х 51,69 :100 = 5169).
При подаче данного искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в размере 4876 рублей, что подтверждается чеком от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 5).
Учитывая, что исковые требования удовлетворены частично, расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца частично в размере 5813,44 руб. (11246,75 х 51,69 : 100 = 5813,44).
Заявлены к взысканию истцом почтовые расходы в размере 91 рубль 20 копеек, данные расходы подтверждаются представленной выпиской (л.д.52), копия иска фактически направлена в адрес ответчика (л.д.8). Соответственно, данные расходы подлежат частичному взысканию с ответчика в пользу истца в размере 47,14 руб. (91,20 х 51,69 : 100 = 47,14)
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО2 к Обществу с ограниченной ответственностью «Омская областная газовая компания» удовлетворить частично.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Омская областная газовая компания» (№) в пользу ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (<данные изъяты>) материальный ущерб в размере 180870 (сто восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят) рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 5813 (пять тысяч восемьсот тринадцать) рублей 44 копейки, расходы на оплату экспертных услуг в размере 5169 (пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей, оплату почтовых расходов в размере 47 (сорок семь) рублей 14 копеек, оплату юридических услуг в размере 12922 (двенадцать тысяч девятьсот двадцать два) рубля 50 копеек.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Ответчик вправе подать в Центральный районный суд <адрес> заявление об отмене данного заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья Т.Н. Эннс
Решение суда в окончательной форме принято: ДД.ММ.ГГГГ.
СвернутьДело 2-3622/2019 ~ М-3797/2019
В отношении Рябченко Л.В. рассматривалось судебное дело № 2-3622/2019 ~ М-3797/2019, которое относится к категории "Споры, связанные с жилищными отношениями" в рамках гражданского и административного судопроизводства. Дело рассматривалось в первой инстанции, где в результате рассмотрения, иск (заявление, жалоба) был удовлетворен. Рассмотрение проходило в Советском районном суде г. Омска в Омской области РФ судьей Колядовым Ф.А. в первой инстанции.
Разбирательство велось в категории "Споры, связанные с жилищными отношениями", и его итог может иметь значение для тех, кто интересуется юридической историей Рябченко Л.В. Судебный процесс проходил с участием истца, а окончательное решение было вынесено 20 ноября 2019 года.
Подобные судебные дела могут свидетельствовать о финансовых спорах, гражданско-правовых претензиях или иных юридических аспектах, которые могут быть важны для работодателей, деловых партнеров или контрагентов. Если вам необходимо больше информации о данном разбирательстве или других судебных процессах, связанных с Рябченко Л.В., вы можете найти подробности на Trustperson.
Другие жилищные споры →
Иные жилищные споры
- Вид лица, участвующего в деле:
- Истец
- Вид лица, участвующего в деле:
- Ответчик
- Вид лица, участвующего в деле:
- Прокурор
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
№ 2-3622/2019
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
20 ноября 2019 года город Омск
Советский районный суд г. Омска
в составе председательствующего судьи Колядова Ф.А.
при секретаре судебного заседания Маненко Я.Р.,
с участием помощника прокурора Карачинцевой О.С.,
при подготовке и организации судебного процесса помощником судьи Жуковой О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Рябченко Л.В. к Рябченко Р.Л. о признании утратившим право пользования жилым помещением,
УСТАНОВИЛ:
Рябченко Л.В. обратился в суд с иском к Рябченко Р.Л. о признании его утратившим право пользования жилым помещением. В обоснование требований указал, что является собственником квартиры, расположенной по адресу: адрес, на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию от ..... Рябченко Л.В. зарегистрирован в квартире и проживает в ней. Кроме истца в спорном жилом помещении зарегистрирован его сын – Рябченко Р.Л.. С 2010 года ответчик в квартире не проживает, создал семью и выехал на другое постоянное место жительства в квартиру адрес, где проживает с супругой и сыном. Ответчик расходов по коммунальным платежам не несет, вещей его в квартире нет. Рябченко Л.В. единолично оплачивает все коммунальные платежи, включая содержание жилья. Является пенсионером, ему тяжело нести бремя оплаты по коммунальным платежам за ответчика. Кроме того, постоянно приходят судебные приставы, которые разыскивают Рябченко Р.Л. по поводу долгов. В квартире была проведена опись и арест имущества, в связи с чем, Рябченко Л.В. был вынужден обращаться в суд с иском об исключении имущест...
Показать ещё...ва из описи. Наличие регистрации ответчика является препятствием для осуществления Рябченко Л.В. законных прав собственника.
Просил признать ответчика Рябченко Р.Л. утратившим право пользования жилым помещением - квартирой адрес.
В судебном заседании истец Рябченко Л.В. просил исковые требования удовлетворить.
Ответчик Рябченко Р.Л. в судебном заседании участия не принимал, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом по последнему известному суду месту жительства.
Представитель третьего лица УМВД России по Омской области в судебном заседании участия не принимал, о дате судебного заседания извещены надлежаще, представили письменный отзыв на исковое заявление, в котором указано, что снятие гражданина РФ с регистрационного учета по месту жительства производится органом регистрационного учета в случае выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим право пользования жилым помещением на основании вступившего в законную силу решения суда. Решение по данному делу оставили на усмотрения суда, возражений по существу заявленных требований не имеют. Просили о рассмотрении дела в отсутствие представителя УМВД России по Омской области.
В соответствии со статьей 233 ГПК РФ суд полагал возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного судопроизводства.
Заслушав заключение помощника прокурора Карачинцевой О.С., полагавшей требования истца Рябченко Л.В. обоснованными и подлежащими удовлетворению, исследовав материалы гражданского дела, проверив фактическую обоснованность и правомерность заявленных исковых требований, суд приходит к следующему.
В силу ч.1 ст.12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
В соответствии со ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле(ч. 1 ст. 57 ГПК РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
В силу ч. 1 ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Данное положение Конституции РФ получило закрепление и развитие в нормах жилищного законодательства.
В ст. 1 ЖК РФ, закрепляющей основные начала жилищного законодательства, указывается, что жилищное законодательство основывается, в частности, на неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения жилища, на необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений, регулируемых жилищным законодательством прав, а также на признании равенства участников регулируемых жилищным законодательством отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями, если иное не вытекает из настоящего Кодекса, другого федерального закона или существа соответствующих отношений, на необходимости обеспечения восстановления нарушенных жилищных прав, их судебной защиты.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» к жилищным отношениям, возникшим до введения в действие Жилищного кодекса РФ, Жилищный кодекс РФ применяется в части тех прав и обязанностей, которые возникнут после введения его в действие, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Согласно ч. 1 ст. 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Как следует из ч. 2 ст. 288 ГК РФ, жилые помещения предназначены для проживания граждан. Гражданин – собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания и проживания членов его семьи.
В соответствии с ч. 1 ст. 30 ЖК РФ и ч. 1 ст. 288 ГК РФ собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования.
Согласно ч. 1 ст. 35 ЖК РФ в случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими федеральными законами, договором, или на основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный собственником соответствующего жилого помещения, не освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению по требованию собственника на основании решения суда.
Судом установлено, что Рябченко Л.В. на основании свидетельства о права на наследство по завещанию от .... является собственником квартиры адрес, что подтверждается свидетельством о госудасртвенной регистрации права от 29.05.2003 (л.д. 8, 9).
Согласно копии лицевого счета от 15.10.2019 Рябченко Р.Л., .... года рождения, с 16.08.2002 является зарегистрированным в жилом помещении по адресу: адрес (л.д. 12).
Из адресной справки отдела адресно-справочной работы УВМ УМВД России по Омской области, представленной по запросу суда следует, что Рябченко Р.Л., .... года рождения, зарегистрирован по месту жительства с 02.02.2005 по настоящее время по адресу: адрес.
Таким образом, в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности истцу, с 16.08.2002 зарегистрирован ответчик Рябченко Р.Л., .... года рождения.
Из представленного в материалы дела Рябченко Л.В. акта о непроживании гражданина в жилом помещении от 14.10.2019, подписанного соседями истца, усматривается, что в квартире по адресу: адрес, Рябченко Р.Л. не проживает с 2010 года по настоящее время (л.д. 11).
Как установлено в судебном заседании ответчик Рябченко Р.Л. в спорной квартире не проживает, его вещей в квартире нет.
В соответствии со ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
Ответчик не представил суду доказательств наличия у него самостоятельного права пользования спорным жилым помещением. В свою очередь у суда нет оснований не доверять представленным истцом в обоснование своих требований доказательствам.
В соответствии со ст. 7 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства производится при выселении или признании утратившим право пользования жилым помещением на основании вступившего в законную силу решения суда.
Принимая во внимание, что Рябченко Л.В. является собственником спорного жилого помещения, доказательств наличия права пользования ответчика спорным жилым помещением в судебном заседании не установлено, а также того, что членом его семьи ответчик Рябченко Р.Л. не является, какого-либо соглашения между истцом и ответчиком о праве пользования спорной квартирой не заключалось, суд считает, что за ответчиком не сохраняется право на спорное жилое помещение и его надлежит признать утратившим право пользования жилым помещением.
Указанное решение является основанием для снятия ответчика с регистрационного учета по месту жительства.
Руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Исковые требования Рябченко Л.В. удовлетворить.
Признать Рябченко Р.Л., .... года рождения, утратившим право пользования жилым помещением - квартирой адрес.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья подпись Колядов Ф.А.
Копия верна
Судья Колядов Ф.А.
Секретарь Маненко Я.Р.
СвернутьДело 2-563/2020 ~ М-296/2020
В отношении Рябченко Л.В. рассматривалось судебное дело № 2-563/2020 ~ М-296/2020, которое относится к категории "Споры, связанные с жилищными отношениями" в рамках гражданского и административного судопроизводства. Дело рассматривалось в первой инстанции, где в результате рассмотрения, иск (заявление, жалоба) был удовлетворен. Рассмотрение проходило в Советском районном суде г. Омска в Омской области РФ судьей Колядовым Ф.А. в первой инстанции.
Разбирательство велось в категории "Споры, связанные с жилищными отношениями", и его итог может иметь значение для тех, кто интересуется юридической историей Рябченко Л.В. Судебный процесс проходил с участием истца, а окончательное решение было вынесено 3 марта 2020 года.
Подобные судебные дела могут свидетельствовать о финансовых спорах, гражданско-правовых претензиях или иных юридических аспектах, которые могут быть важны для работодателей, деловых партнеров или контрагентов. Если вам необходимо больше информации о данном разбирательстве или других судебных процессах, связанных с Рябченко Л.В., вы можете найти подробности на Trustperson.
Другие жилищные споры →
Иные жилищные споры
- Вид лица, участвующего в деле:
- Истец
- Вид лица, участвующего в деле:
- Ответчик
- Вид лица, участвующего в деле:
- Прокурор
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо
- Вид лица, участвующего в деле:
- Третье Лицо